Проблемы наследования в международном праве
49 просмотровВ этой статье:
- 1 Наследственные правоотношения в международном частном праве
- 2 27. ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
- 3 Отдельные проблемы международного наследования и средства их решения
- 4 1. Теоретические основы наследования в международном праве……………….5-10
- 5 1.1 Понятие и сущность наследования………………………………………….5-8
- 6 1.2 Классификация форм наследования………………………………………..9-10
- 7 2. Сроки наследования…………………………………………………………….11-17
- 8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………18-19
- 9 Лекция 14. Наследственное право в международном частном праве
- 10 Международное наследственное право и его основные проблемы
- 11 Международно-правовое регулирование
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
УДК 347
А. К. Бейн, К. Г. Бейн
Некоторые проблемы правового регулирования международного наследования
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования наследственных правоотношений на постсоветском пространстве, а также особенности оформления наследственных прав при международном наследовании. Основное внимание уделяется роли нотариального сообщества в защите как интересов государства, так и отдельного гражданина.
This article is devoted to some problems of legal regulation of inheritance relations in the post-Soviet space, as well as to the peculiarities of registration of inheritance rights in international inheritance. The main focus will be on the role of the notarial community in protecting both the interests of the state and the individual citizen.
Ключевые слова: международное наследование, наследство, порядок наследования, иностранный элемент, наследование по закону, наследование по завещанию, правопреемство, нотариат.
Key words: international inheritance, inheritance, inheritance order, foreign element, inheritance by law, probate inheritance, succession, notary public.
Как известно, наследственное правоотношение в той или иной мере затрагивает интересы почти каждого гражданина. Это может быть обусловлено как ростом благосостояния граждан, так и усложнением гражданского оборота, расширением числа его объектов. Недвижимость в настоящее время выступает в качестве основного объекта капиталовложений в большинстве стран мира. Обеспечение безопасности и стабильности гражданского оборота, в том числе и имущества, переходящего в порядке наследования, является социальной и правоохранительной функцией государства. Поэтому определение и разграничение правового регулирования
© Бейн А. К., Бейн К. Г., 2019
наследственных отношений в гражданском и международном праве имеет большое теоретическое и практическое значение.
В последние два десятилетия существенно расширился круг объектов недвижимого имущества, переходящего по наследованию, так как теперь в состав наследственной массы входят не только имущественные права и обязанности умершего, но и предприятия, земли различного назначения, жилые дома, квартиры и многие другие вещи, которые раньше советское государство запрещало иметь гражданам в собственности.
В часть третью нового Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), помимо положений, которые регулируют отношения по наследованию, были включены и положения, которые относятся к области действия международного частного права. Теперь VI раздел ГК РФ вводит прямо в текст юридического акта конструкцию «отношения, осложнённого иностранным элементом», которая ранее носила в России доктринальный характер.
Определение «иностранный элемент» не является простым. Под этим термином следует понимать то, что субъектом подобного правоотношения является иностранец, т. е., иностранное физическое либо юридическое лицо, а в некоторых случаях и иностранное государство. Исходя из этого, в научных трудах обычно группируют «иностранный элемент» на стороне субъекта правоотношений.
Сущность национального режима состоит в приравнивании иностранных граждан к отечественным гражданам как в правах, так и в обязанностях. По общему положению предоставление иностранному гражданину национального режима в области наследственных отношений не ставится в зависимость от его проживания в Российской Федерации. Помимо этого, предоставление иностранцу национального режима как в целом, так и в сфере отношений по наследованию не будет ограничено требованием о взаимности.
Такое положение носит безусловный характер и распространяется как на материально-правовое, так и на коллизионное регламентирование возникающих правоотношений. На основании ст. 1189 ГК РФ право иностранного государства будет подлежать применению в России, независимо от того, использует ли его к отношениям подобного рода российское законодательство.
В континентальных странах, таких как Франция, Германия, Италия существует порядок наследования как правопреемства. Наследник занимает место наследодателя со всеми правами и обязанностями. Иногда осуществляется сингулярное правопреемство, когда отдельные имущественные права переходят другим лицам – наследственная трансмиссия, легат.
Определение 1
Наследственной трансмиссией называются процедуры по принятию наследования в случае, когда наступила смерть законного наследника раньше, чем он принял наследство.
Такой человек называется трансмиттентом. Если такой случай произошел, тогда уже его наследников – трансмиссаров призывают к наследованию.
Определение 2
Легат – это поручение, изложенное в завещании, заключающееся в том, что наследник должен выплатить какому-нибудь лицу оговоренную сумму или выдать определенное имущество.
В странах общего права наследование происходит не по принципу правопреемства, а по принципу ликвидации имущества наследодателя. Проходит особая процедура администрирования, она совершается под судебным контролем. Имущество переходит в разновидность доверительной собственности (траст). После того как процедура администрирования совершена, оставшееся имущество делится между наследниками.
Определение 3
Открытие наследства – юридический факт, свидетельствующий о возникновении наследственных правоотношений. Основания открытия наследства – смерть или объявление умершим наследодателя.
В России иных оснований открытия наследства нет, в других странах сюда относится гражданская смерть, посвящение себя служению Богу.
Если лица, которые в порядке очередности призываются к наследованию, погибают при наступлении одного несчастного случая, сложно определить время смерти каждого. Чтобы решить эту проблему, ФГК закрепляет несколько презумпций. Суть их заключается в том, что если невозможно установить, кто умер первым при наступлении несчастного случая, и при выяснении обстоятельств дела это осталось неизвестным, время смерти определяется сообразно с силой, присущей возрасту и полу. Если погибшие не достигли 15-ти лет, то устанавливается, что старший из них пережил других. Если все погибшие были старше 60-ти лет, то устанавливается, что младший из них пережил других. Если одни не достигли 15-ти лет, а другие были старше 60-ти лет, то устанавливается, что первые пережили вторых.
В США существует и применимо понятие «момент открытия наследства», которое определяет день, час и минуту открытия наследства. Также действует Единообразный закон об одновременной смерти, который заключается в том, что последовательность смертей не важна, если наследник не пережил наследодателя на определенное время («часовое пережитие»). Если не доказано в какой последовательности люди умерли, применяются нормы Закона. Если же доказательства существуют, что одно лицо пережило другое на какое-то время, наследование осуществляется по обычной процедуре на основе правила о смерти в быстрой последовательности.
Под статутом наследования обычно понимается определяемое на основании коллизионной нормы право (закон страны), которое подлежит применению ко всей совокупности наследственных отношений, осложненных иностранным элементом, или, по крайней мере, к основной их части.
Статут наследования определяет решение как общих вопросов — об основаниях перехода имущества по наследству (закон, завещание, наследственный договор, дарение на случай смерти и др.), о составе наследства (видах имущества, которое можно наследовать), условиях (времени и месте) открытия наследства, круге лиц, которые могут быть наследниками (включая решение вопроса о «недостойных» наследниках), так и специальных вопросов, касающихся наследования по определенным основаниям, — непосредственно на основании закона (по закону), по завещанию, в порядке наследственного договора и т.д. Этим статутом определяются как общие правила о наследовании любого имущества, так и специальные правила о наследовании отдельных видов имущества — земли, банковских вкладов, исключительных прав и др. В коллизионном праве большинства стран единственным, или основным, статутом наследования является личный закон наследодателя — закон страны его гражданства, или домицилия.
Для ряда государств исходным коллизионным принципом в области наследования является принцип домицилия, под которым обычно понимается постоянное место жительства наследодателя (Швейцария, Франция, Великобритания, США, другие страны англо-американской системы права).
При определении домицилия проводится различие между домицилием происхождения, или домицилием по месту рождения (domicil of origin), и домицилием, приобретенным или избранным (domicil of choice).
Если статут наследования определяет регулирование всей совокупности наследственных отношений гражданско-правового характера, имеет место единство статута. Чаще, однако, из единого статута делаются изъятия относительно наследования определенных объектов. Иногда эти исключения бывают настолько существенны, что позволяют, говорить о двойственности статутов наследования в праве одного государства.
Лицо может в завещании или в договоре о наследовании определить, что к его наследству применяется право государства его гражданской принадлежности. Такое определение утрачивает силу, если лицо утратило к моменту своей смерти гражданство соответствующего государства.
Разнообразие практики в области наследования и сложности, возникающие при разрешении конкретных наследственных дел, объясняются значительными различиями во внутреннем законодательстве разных стран в области наследования. Так же как и в области семейного права, в этой области сохраняются значительные различия во внутреннем законодательстве разных государств, которые определяются этническими, религиозными и иными традициями. Это затрудняет проведение унификации материально-правовых норм и проявляется в том, что неодинаково определяется круг наследников по закону и по завещанию; устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределения наследственного имущества.
Наследственные правоотношения в международном частном праве
В каждой ассоциации отношения по наследованию демонстрируют одну из областей гражданского оборота, противящуюся нововведениям. Наследственное право имеет много точек соприкосновений с социальными нормами, семейными ценностями и устоями различных национальностей. Соответственно данное право в разных государствах уникально и почти непреклонно к реформированию.
С этим связано практически невыполнимость задачи по мировой стандартизации норм гражданского права в области наследия, а также помещение их в узкие рамки норм на областных уровнях межправительственных связей.
Существует единичный случай многосторонней стандартизации материальных норм наследственного права – Договор, принятый в Вашингтоне 26 октября 1973 г., рассматривающий закон о виде мирового поручения. Конвенция обрела политическую силу 9 февраля 1978 г. и изучала очень острый, и в то же время узконаправленный вопрос наследственного права. В ней приняли участие примерно 20 стран, включая Италию, Португалию и Францию. Советский Союз также подписал данное соглашение 17 декабря 1974 г., но спустя некоторое время ее не утвердил.
Очень удачной была Конвенция о коллизиях законов, направленная на виды документов в области завещаний. Она была утверждена на 9-м совещании Гаагской конференции и подписана 5 октября в 1961 году.
Россия в данной Конвенции не принимала участия, но более 40 стран напротив активно участвовали в ее рассмотрении, в их число вошли Австрия, Англия, Бельгия, Греция, Дания, Испания, Ирландия, Израиль, Нидерланды, Норвегия и многие другие.
К универсальному соглашению в области правового наследия относится также Конвенция касательно мирового распределения имущества умерших граждан, подписанная на двенадцатом собрании Гаагской конференции по мировому частному праву. Ее одобрили 2 октября 1973 года, но вступила в законное действие она только 1 июля 1993 г., с трудом набрав необходимое количество утверждений. Участниками этой конвенции являются:
Гораздо успешнее, чем универсальная стандартизация права наследия стали областные и двусторонние ее виды.
Хотя и они имеют свои рамки в виде унификации коллизионных норм о наследии и административных правил защиты наследственной собственности.
Гаванская конвенция, принятая в 1928 году, является самой популярной среди региональных соглашений стандартизации.
Порядка 20 статей (ст. 144–163) в ней регулируют темы наследия.
В международной практике возникает целый ряд вопросов, касающихся наследования по завещанию, и прежде всего относительно способности лица к составлению и отмене завещания, а также формы самого завещания.
В большинстве стран завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено в определенном порядке, например у нотариуса. В некоторых же странах допускается составление завещания в так называемой олографической форме, т.е. завещание пишется наследодателем собственноручно, и не требуется, чтобы оно было удостоверено. По законам одних государств нельзя в завещании ограничить права какой-либо категории наследников. В других же странах в завещании может быть установлен ряд условий наследникам для получения наследства.
Так же как и в отношении наследования по закону, при наследовании по завещанию возникают проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны.
Хотя завещание по своему характеру и является гражданско-правовой сделкой, к нему не могут быть применены общие коллизионные принципы, касающиеся сделок. Коллизионные нормы многих стран в этой области носят императивный характер. Это означает, что свобода выбора права (принцип автономии воли сторон) не распространяется на завещание, иными словами, на волеизъявление по распоряжению имуществом на случай смерти. Эти коллизионные нормы носят императивный характер.
В российском законодательстве коллизионные правила, касающиеся завещания, содержатся в п. 2 ст. 1224 ГК РФ. Приведем их полностью:
«Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права».
Небольшой объем универсальной мировой унификации норм о наследии выделяет значительное место национальному коллизионному праву в сфере контролирования отношений относительно наследования.
В России коллизионные нормы права о наследии прописаны в статье 1224 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Они довольно по многим пунктам отражают предыдущее законодательство, но несомненно и существенно разнятся по другим положениям.
Важную роль в сфере наследия отведено выделению и соблюдению зарубежными гражданами национального режима.
Это связано с распространенными изъятиями, совершаемыми для того, чтобы увеличить периметр инцидентов использования личного права, или же обозначить в теме наследия особые привилегии для собственных субъектов в праве некоторых государств.
В большей степени такого рода изъятия унижают права наследников – зарубежных граждан, проживающих за территорией России в основном – в плане наследования ими земельных участков или других природных ресурсов. Вообще, вероятность такого рода рамок прав в области наследия зарубежных лиц присущи и России, так как на основании Конституции РФ (ч. 3 ст. 62) и ГК РФ (абз. 4 п. 1 ст. 2; ст. 1196) из положений национального режима и равенства гражданской правоспособности зарубежных лиц, имеются исключения, в случае их регулирования в федеральном законе.
Желание избежать ограничений наследственных прав своих субъектов, в случае их вероятности возникновения на чужой территории, предусматривает добавление в двусторонние соглашения России о правовой поддержке дополнительных пунктов об обязательном использовании в области наследия национального режима.
Очень лаконично и одновременно доходчиво это условие прописано в существующем соглашении Чехии и Словакии с бывшей Чехословакией в 1982 году. Вот цитата из данного договора: «Граждане одной Договаривающейся Стороны могут наследовать имущество или права на территории другой Договаривающейся Стороны по закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и собственные граждане» (ст. 39 «Принцип равенства»).
В аналогичных соглашениях имеются и более развернутые и объемные формулировки, но смысл их ничем не отличается от приведенной выше.
27. ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Вопрос о компетенции первичен и по времени его решения, и по важности. От того, какой суд будет компетентен рассмотреть и разрешить международный наследственный спор, во многом зависят субстанциональные и процессуальные особенности дела, а нередко и его исход. Технологически именно с разрешения этого вопроса должны начинать свои логико-юридические построения и суд, и истец. Для первого, при наличии внятной альтернативы и с оглядкой на действующие процессуальные правила, это всегда выбор между долженствованием и целесообразностью: насколько данный суд является «подходящим» для рассмотрения и разрешения конкретного наследственного спора с учетом его фактических и процессуальных особенностей. Для второго — не только самое непосредственное влияние на последующую тактику и стратегию ведения дела, выстраиваемых с учетом существующих в национальном правопорядке процессуальных и обычных стандартов, но и, как правило, предопределение через использование соответствующих коллизионных правил того права, которое будет применяться при разрешении дела . Ввиду серьезных различий между внутренним и коллизионным законодательством государств в области наследования значение такого опосредованного выбора, применимого в области наследования права за счет выбора «выгодной» юрисдикции, более чем существенно: он уже прямо предопределяет наличие и объем наследственных и иных имущественных прав заинтересованного лица в рамках спорного наследственного правоотношения . Для международных наследственных споров можно без особого преувеличения утверждать: выбирая суд, выбираем право.
Правовое регулирование вопросов национализации в международном частном праве Право собственности на имущество может переходить от одного лица к другому в результате принята специальных государственных актов о национализации или приватизации имущества.
В данном случае формула «недвижимости, находящиеся на территории Франции, даже принадлежащие иностранцам», устанавливает те пределы, на которые распространяется данная норма, и тем самым выступает ее объемом. Констатация, выраженная в императиве «подчиняются французскому закону», образует второй ее элемент — привязку.
В нескольких договорах – с Грецией, Кипром, Финляндией – нормы о наследовании немногочисленны и касаются лишь предоставления национального режима в этой области и определения права, применимого к форме завещаний. Краткие, хотя и иные положения о наследовании, содержит также договор с Ираком.
Коллизии наследственного права различных государств основаны на принципиально различном решении основных аспектов наследования в национальном праве. В доктрине права выработано понятие «наследственный статут» правоотношения — совокупность вопросов наследования, требующих коллизионного регулирования.
В разделе о внедоговорных обязательствах ГК закреплены нормы о применимом праве не только к деликтным обязательствам, но и к ответственности за ущерб, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги.
Кишиневская конвенция 2002 г., заключенная с целью заменить Минскую конвенцию 1993 г., воспроизводит в ч. V разд. II (ст. 47–53) почти дословно те нормы о наследовании, которые содержатся в Минской конвенции 1993 г.
Значительно более успешной, чем универсальная, является региональная и двусторонняя унификация наследственного права. Однако и она, как уже сказано, ограничивается в основном унификацией коллизионных норм о наследовании, а также установлением некоторых единообразных административных правил охраны наследственного имущества.
Призвание к наследованию по закону в России, во многих странах Европы, а также в странах СНГ осуществляется строго в порядке очередности. Наследники каждой следующей очереди наследуют, если отсутствуют наследники предыдущих очередей.
Наследование по закону имеет субсидиарное значение. В основном оно осуществляется в отсутствие завещания; в случае признания его недействительным; отказа наследника по завещанию от принятия наследства; в случае завещания части имущества. Практически во всех странах существует понятие обязательной доли — ограничение принципа свободы завещания в пользу членов семьи наследодателя.
В процессе процедуры наследования возникают следующие вопросы:
- как определить наследников по закону и по завещанию;
- как определить недостойных наследников;
- как вычленить обязательную долю;
- каков состав наследственного имущества;
- какой должна быть форма завещания;
- как оформляется наследование движимого и недвижимого имущества;
- как применить принцип единства наследственной массы;
- как определить действительно ли завещание.
Конвенция, посвященная весьма узкому и в то же время исключительно важному вопросу наследственного права, вступила в силу 9 февраля 1978 г. В ней участвуют около 20 государств, в том числе Бельгия, Италия, Канада, Кипр, Ливия, Португалия, Франция. Советский Союз подписал Вашингтонскую конвенцию 17 декабря 1974 г., но впоследствии ее не ратифицировал.
Такой человек называется трансмиттентом. Если такой случай произошел, тогда уже его наследников – трансмиссаров призывают к наследованию.
Конвенция, посвященная весьма узкому и в то же время исключительно важному вопросу наследственного права, вступила в силу 9 февраля 1978 г. В ней участвуют около 20 государств, в том числе Бельгия, Италия, Канада, Кипр, Ливия, Португалия, Франция. Советский Союз подписал Вашингтонскую конвенцию 17 декабря 1974 г., но впоследствии ее не ратифицировал.
В мировой юридической доктрине и практике принято выделять два основных подхода к определению сущности наследования: 1) в странах континентального права, в том числе в Российской Федерации, наследование понимается как разновидность универсального правопреемства.
В РФ наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где оно находится, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в РФ, – по российскому праву. Коллизионная норма по своей сущности представляет собой отсылочную норму, с помощью которой возможно определить право, которое выступает компетентным правопорядком применительно к данному конкретному отношению и содержит необходимые ответы на вопросы, касающиеся его существа.
Алешина А.В. считает, что «определяя круг лиц, имеющих право в этом случае на получение наследственного имущества, законодательство как бы восполняет отсутствующую волю наследодателя». Поэтому к числу наследников по закону первой очереди относятся самые близкие родственники наследодателя, которым он скорее всего оставил бы имущество в случае, если бы составлял завещание.
Все материалы, размещенные на данном сайте, охраняются авторским правом. При использовании материалов сайта активная ссылка на первоисточник обязательна.
Внимание! Zaochnik не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании.
Толстых B.JI. Международное частное право: коллизионное регулирование. Спб., Издательство Р. Асланова «Юридический Центр Пресс», 2004.
Внутренние коллизионные нормы — это нормы, которые государство разрабатывает и принимает самостоятельно в пределах своей юрисдикции. Они содержатся во внутренних законодательных актах соответствующего государства. В Российской Федерации такие нормы сосредоточены главным образом в двух отраслевых законодательных актах: в Гражданском кодексе и Семейном кодексе.
Эрделевский А. М. О проблемах толкования гражданского законодательства//Государство и право. 2002. № 2. С. 21 —27.
В странах общего права наследование происходит не по принципу правопреемства, а по принципу ликвидации имущества наследодателя. Проходит особая процедура администрирования, она совершается под судебным контролем. Имущество переходит в разновидность доверительной собственности (траст). После того как процедура администрирования совершена, оставшееся имущество делится между наследниками.
ГК Франции устанавливает, что к наследникам и пережившему супругу переходит в силу самого закона имущество, права и иски умершего с возложением на них исполнения всех обязательств, обременяющих наследство (ст. 724). В соответствии со ст. 896 ГК Японии с момента открытия наследства к наследнику переходят не только все права, но и обязанности, связанные с имуществом наследодателя.
Коллизионно-правовые проблемы наследственного права:
- определение круга наследников по закону и по завещанию;
- система наследственного имущества;
- требования, предъявляемые к форме завещания;
- разграничение между наследованием движимого и недвижимого имущества;
- возможность применения принципа единства наследственной массы;
- вопросы действительности завещания;
- определение завещательной дееспособности.
М., 2004. С. 1—2; Гражданское и торговое право зарубежный стран: Учебное пособие / Под общей редакцией В. В.
Каждая коллизионная норма состоит из двух частей. Первая ее часть называется объемом — в этой части коллизионной нормы говорится о соответствующем правоотношении, к которому она применима. Вторая часть коллизионной нормы носит условное название коллизионной привязки — это указание на закон (правовую систему), который подлежит применению к данному виду отношений.
Отдельные проблемы международного наследования и средства их решения
1
Никольский В. Об основных моментах наследования. М.: Университетская типография, 1871. С. 91.
2
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 382.
3
Венедиктов А.В. Советское гражданское право в период проведения Октябрьской социалистической революции (1917–1918 гг.) // Вопросы Советского государства и права: Ученые записки Ленинградского ордена Ленина государственного университета
4
См.: Пергамент М.Я. Учение Лейбница о праве наследования // Сборник статей по гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. М.: Статут, 2005. С. 214–229.
5
Диденко А. Приобретение наследства // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика: Избранное. Т. 3 / Под ред. А. Диденко. Алматы: Раритет; Ин-т
6
Муромцев С.А. Определение и основное разделение права // Муромцев С.А. Избранное. Вступ. слово и сост. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015. С. 339.
7
Никольский В. Указ. соч. С.10. Далее В.Н. Никольский с помощью афоризмов показывает необходимость названной юридической фикции: «Мертвый открывает глаза живому — mortuus aperit oculos viventi, мертвый наследует живому — der Todte erbt den Lebendigen, мертвый хватается за живого — le mort saasi le vif; король умер, да здравствует король — le roi est mort vive le roi — вот те пластические положения, в которых древние немцы и французы наглядно и осязательно выразили свое сознание о непрерывности преемства пожизненных человеческих отношений, не допускающих ни малейшего перерыва; иначе, если допустить перерыв жизненных функций хоть на одно мгновение, то — страшно, — порвется самая жизнь, мгновенно замрут все ее правильные отправления и все смешается в хаосе общего беспорядка. Вот почему нет и не может быть ни одного права, которое не постановляло бы, что юридические отношения умершего переносятся на другое лицо в момент смерти» (Там же. С. 10–11).
8
См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1, 2, 3 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. С. 15 (автор соответствующего комментария — А.В. Коновалов).
9
См.: Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 69. 10
10
Российская газета. 2012. 6 июня. № 127.
Актуальность темы исследования. В современных условиях посредством наследования имущество наследодателя, его имущественные права и обязанности, некоторые личные неимущественные права становятся неизменным достоянием наследников, сохраняя тем самым неразрывную связь между поколениями людей и укрепляя частную собственность граждан. Последнее приобретает особую ценность, поскольку подобным образом наследование опосредованно способствует стабилизации и развитию гражданского оборота.1
Перемещение населения из одной страны в другую, в связи с расширением всесторонних связей между государствами, влечет за собой возникновение различного рода правоотношений, в числе которых значительное место занимают наследственные правоотношения, осложненные иностранным элементом.
В силу того обстоятельства, что данный вид отношений как никакой другой испытывает на себе влияние исторических, этнических, религиозных и других факторов, нормы, регламентирующие право наследования в различных государствах, принципиально разнятся, и поэтому унификация материально-правовых предписаний в данной сфере не только существенно затруднена, но и вообще вряд ли возможна.
Иностранный элемент в наследственных правоотношениях объективно порождает целый ряд коллизионных ситуаций, так как правовое регулирование наследования в разных государствах существенно различается.
Особая актуальность изучения коллизионных вопросов, связанных с наследованием по закону, проявляется в том, что большинство людей не только в России, но и в др. странах не оставляет завещания, следовательно чаще приходится прибегать к наследованию по закону.
Коллизии законодательства в сфере наследственного права возникают тогда, когда отдельные вопросы наследования получают неодинаковое закрепление в праве различных стран. Применительно к наследованию по закону коллизии возникают при определении круга законных наследников и порядка их призвания к наследованию, из-за различий в правовом регулировании наследования движимого и недвижимого имущества, при приобретении государством выморочного имущества и т.д.
Если же говорить о наследовании по завещанию, следует обратить особое внимание на правовые нормы, регулирующие форму завещания и способность лица к составлению, изменению или отмене завещания.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является изучение института наследования в международном частном праве и выявление проблем в правовом регулировании наследственных правоотношений, осложненных иностранным элементом.
Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:
-исследовать особенности регулирования наследственных правоотношений, осложненных иностранным элементом;
-рассмотреть международные договоры, регулирующие наследственные отношения;
-изучить коллизионные нормы российского международного частного права, регулирующие наследственные отношения
-раскрыть проблемы коллизионного регулирования наследственных правоотношений в международном частном праве.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются наследственные правоотношения, осложненные иностранным элементом. Предметом исследования является российское и зарубежное законодательство о наследовании, осложненном иностранным элементом, а также международные соглашения в данной сфере.
Степень научной разработанности темы исследования. Теоретической основой исследования являются руды таких ученых, как: Алешина А.В., Богуславский М.М., Гетьман-Павлова И.В., Звеков В.П., Лунц, Л.А., Маковский А.Л., Медведев И. Г., Скачков Н.Г, Торбен Свен Шмидт, Толстых В.Л., Сивоконь А.Я. Федосеева Г. Ю. и др.
Положения, выносимые на защиту:
-понятие и виды наследственных статутов, применяемых для регулирования наследственных отношений в международном частном праве;
-международные договоры как средство регулирования наследственных отношений;
-коллизионное регулирование наследования в российском международном частном праве
-коллизионные проблемы, возникающие при регулировании трансграничных наследственных отношений.
Возможности наследников существенно расширились, удобство процесса наследования значительно возросло. На практике встречаются ситуации, когда находится наследство за границей. Как получить его в такой ситуации — популярный вопрос. Если имущество находится за пределами Российской Федерации, придётся выполнить определённый ряд действий.
Законодатель предусмотрел процесс вступления в наследство даже в случае фактического нахождения имущества за пределами России. При этом процесс вступления в наследство в данном случае будет иметь ряд особенностей.
В первую очередь стоит принять тот факт, что законодательство разных стран будет существенно отличаться. Данный факт относится и к наследованию.
Для осуществления процесса вступления в наследство за границей рекомендуется найти юриста, который будет знать не только язык страны, на территории которой открывается наследство, но и сможет разобраться с законодательством.
Наследственная масса в данном случае может представлять собой любое имущество наследника, например, недвижимость, ценные бумаги, личные вещи, деньги и так далее.
Тип наследуемого имущества будет влиять на саму процедуру вступления в наследство. Это правило возникает в связи с тем, что каждая страна будет иметь свои особенности законодательства, свои правила по принятию определённых типов собственности.
Особое внимание уделяется наследованию недвижимости и ценных бумаг, так как разные государства могут предъявлять разные требования к собственникам таких объектов.
Большинство стран имеют общие правила относительно наследования, касающиеся установления родства. Очереди наследования выглядят примерно так же, имеется 6 очередей, при этом, если наследников не имеется и завещание отсутствует, имущество переходит в собственность государства, то есть становится выморочным .
При этом законодательство некоторых стран может устанавливать приоритетную очередь наследования, которая будет идти перед первой.
Также устанавливаются недостойные наследники. Причисление к данной категории означает невозможность получения наследства. В неё включают граждан, не плативших алименты, либо совершивших преступления против наследодателя.
Как принять имущество по факту? Ответ представлен в статье «Понятие и предназначение фактического принятия наследства ».
Нужно ли платить налог на наследство близким родственникам можно узнать тут .
При получении наследства в России налог на полученное имущество не уплачивается. Однако, за границей, во многих странах, ситуация будет кардинально отличаться.
На данный момент в разных странах уплачиваются разные по величине налоги:
Налоги во многих странах достаточно высокие, поэтому рекомендуется изучить наследственное законодательство страны, прежде чем принимать наследство. либо обратиться к специалисту.
Местом открытия наследства в данном случае является место, в котором находится недвижимость, либо место, в котором умерший проживал постоянно или преимущественно.
Если наследник принадлежал к кочевым народам и не имел постоянного места жительства в привычном понимании, то открывается наследство в населённом пункте, где пролегал кочевой маршрут.
Если наследует несовершеннолетний или недееспособный, то местом открытия наследства будет считаться место проживания его законного представителя.
Для того, чтобы получить наследство, необходимо будет обратиться к нотариусу по месту открытия наследства, либо в суд.
Принятие наследства за границей всегда осуществляется посредством суда. При вступлении в наследство следует учитывать не только тонкости законодательства другой страны, но также и тонкости перевода юридических документов.
Рекомендуется привлечь к процессу сразу двух юридических специалистов. Одного в России, а второго за границей.
К выбору юриста стоит подойти основательно. Желательно найти специалиста из России, знающего язык и законы другой страны.
Можно ли опротестовать наследство? Ответ представлен в статье «Как оспорить наследство по закону и по завещанию ».
Какие нужны документы на наследство квартиры можно узнать тут .
Законодательство каждой страны отличается собственными особенностями и нюансами. К примеру, в некоторых странах существует возможность оформления наследства на животных. При этом фактически распоряжаться имуществом будет лицо, осуществляющее уход за наследником. Также существует возможность написать завещание непосредственно на государство.
При вступлении в наследство за границей, а также при попытках оспорить в суде факт вступления, лишения наследства, размер доли и т.д. следует внимательно изучить законодательство государства, на территории которого наследование осуществляется.
1. Теоретические основы наследования в международном праве……………….5-10
1.1 Понятие и сущность наследования………………………………………….5-8
1.2 Классификация форм наследования………………………………………..9-10
2. Сроки наследования…………………………………………………………….11-17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………18-19
Лекция 14. Наследственное право в международном частном праве
Наследование имущества, прав собственности является одним из наиболее важных и сложных явлений в современном праве. Именно поэтому в большинстве стран мира наследованию посвящена отдельная глава в Гражданском кодексе или его аналоге.
Правила, условия и правомерность получения наследства во многом способствуют упрощению споров наследников в процессе вступления в права наследования. Ведь нередко вокруг раздела среди наследующими разгораются нешуточные споры, особенно когда дело доходит до раздела недвижимого имущества. Избежать такого рода конфликтов возможно при знании и соблюдении международных норм наследственного права. Важность наследования в международном праве заключается, прежде всего в уверенности граждан государства в законном разделе его имущества после смерти. Это косвенно стимулирует граждан на накопление материальных благ, ведь они уверены, что нажитое перейдет к их близким людям согласно их воле.
Исходя из обоснованной выше актуальности темы данной курсовой работы, была сформулирована цель исследования, которая заключается в исследовании теоретических и практических аспектов наследования в современном международном частном праве.
В соответствии с поставленной целью, в данной работе были поставлены следующие задачи, решение которых запланировано в процессе написания контрольной работы:
- рассмотреть понятие и сущность наследования;
- исследовать классификацию форм наследования;
- выявить сроки наследования;
- сделать выводы.
В качестве объекта исследования данной работы был выбран процесс наследования с точки зрения современного международного права.
Предметом исследования данной работы выступают практические основы наследования в соответствии с нормами современного международного права.
Выбранная тема достаточно широко освещена в специализированной юридической литературе. Так теоретической основой представленной работы выступили труды ряда видных отечественных авторов, таких, как К.А. Бекяшев, М.М. Богуславский, В.П. Звенков, Л.А. Лунц, Ю.М. Колосов, И.С. Перетерский, А.С. Скаридов, А.Г. Ходаков, К.Б. Ярошенко и др. Законодательной основой работы выступают нормативно-правовые акты Российской Федерации, международные нормативно-правовые документы, и прочие, регулирующие сферу наследственных правоотношений.
Контрольная работа состоит из: введения, двух глав, заключения и списка литературы.
Порядок наследования в международном частном праве основывается на нескольких обязательных элементах. Первое – смерть человека. Факт смерти удостоверяется соответствующим документом (свидетельством о смерти). Если умерший человек обладал имуществом (т.е. наследственной массой), то правоотношения переходят на следующий этап – поиск последнего волеизъявления покойного лица (завещания). Завещание составляется как заблаговременно до смерти и хранится у душеприказчика (нотариуса или юриста), так и непосредственно перед смертью (к примеру, в медицинском учреждении).
Институт завещания применяется почти во всех странах мира, поэтому при наличии письменного волеизъявления дальнейшие споры по наследованию имущества прекращаются. Если завещание отсутствует, то применяются положения закона.
Заметка Порядок наследования по закону регламентируется национальным законодательством (гражданством страны умершего или местом нахождения наибольшей части наследственной массы). При этом данное положение не является универсальным, т.к. у умершего может быть несколько гражданств, разный порядок наследования и т.д. В таких случаях все решается индивидуально.
В ряду разных механических движений особенным значением обладают колебания. Это движения и процессы, имеющие периодичность во времени. Эти движения мы можем наблюдать:
- — при движении планет; в разных механических машинах;
- — они находятся в основе измерения времени;
- — звуковые явления объясняют механические колебания.
Цитата №1 Есть три реальных угрозы человечеству: материализм учёных, невежество священников и хаос демократии.
В среде электромагнитных явлений также значительное место заняли электромагнитные колебания. В этих колебаниях заряды, токи, электрические и магнитные поля изменяются согласно периодическим законам.
Данный тип колебаний применяют: — в разных технических устройствах; — для целей телефонной, телеграфной и радиосвязи; — создания технических переменных токов; — свет – нечто иное, как электромагнитные колебания.
Определение №1 Колебания, которые происходят под воздействием сил внутри самой колебательной системы, называют собственными. Собственные колебания появляются при нарушении состояния равновесия колебательной системы.
Частота измеряется в циклах в секунду или в герцах. Длина волны измеряется в метрах. Энергия измеряется в электрон-вольтах. Каждая из этих трех величин, применяемых для описания электромагнитного излучения, математически связана друг с другом.
Совокупность юридических отношений, в которых состояло лицо, не прекращается после его смерти, переходит другим лицам, за исключением тех, которые связаны с личностью человека, в частности, семейные отношения, личные, в некоторых случаях имущественные права и обязанности. За исключением этих, сравнительно немногочисленных отношений, все прочие сохраняют свою юридическую силу. В частности, В. М. Хвостов пишет, что со смертью субъекта права погибают далеко не все принадлежащие ему субъективные права и обязанности . Как отмечает Г. Ф. Шершеневич, «новое лицо вступает на место прежнего в его юридических отношениях и занимает в них активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший. Оно является субъектом прав собственности, сервитутов, залога, прав требования; на него падают обязанности по всем долгам умершего» .
Переход совокупности имущественных прав и обязанностей умершего к другим лицам называется наследованием или наследственным правопреемством. Иначе, под этим термином понимается замена одного субъекта имущества другим.
Имущество оставленное умершим и переходящее к новому субъекту, носит название наследства. К сожалению, определение этого важнейшего для наследственного права понятия отсутствует в ГК РТ. Все же, используя положения ст. ст. 1138 и 1150, можно дать следующее определение: «Наследство — это совокупность имущественных прав и обязанностей, а в случаях, предусмотренных законом, личных неимущественных прав, после смерти наследодателя переходящая к его наследникам в порядке наследственного правопреемства».
По поводу того, должен ли происходить переход имущества от одного лица к другому посредством договора высказаны различные точки зрения. Так, наследственный договор состоит в том, что двое или более лиц (например, супруги) назначают друг друга наследниками после себя. В отличие от завещания, в котором выраженная воля наследодателя может быть всегда изменена, наследственный договор, связывая в одном акте волю не менее двух лиц, устраняет возможность ее изменения. Это справедливо считается противоречащим свободе воли наследодателя, и, по этой причине, Кодекс Наполеона не допускал наследственных договоров (Code Nap., 968, т. X, ч., 1 ст. 1032) . Законодательство РТ также не допускает наследственных договоров.
В этом плане обращает на себя внимание наследственное правопреемство по завещанию. В литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками .
Наиболее существенной особенностью этой сделки является, в первую очередь, то, что она совершается на случай смерти и является основанием наследования. Посредством завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону. Примером может служить то, что каждый гражданин вправе завещать свое имущество, как в целом, так и в части, включая и предметы домашнего хозяйства и обихода. В этом случае применение статьи 1185 ГК РТ, предоставляющей преимущественное право наследования этих предметов наследникам, проживавшим совместно с наследодателем, исключается. И завещатель может распределить свое имущество между назначенными им наследниками в любых долях.
Другая, не менее важная, особенность наследования по завещанию заключается в том, что завещание является сделкой, совершаемой лишь одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично.
Отсюда следует, что завещание — односторонняя сделка, носящая строго личный характер. Если же завещание содержит волеизъявления двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным. Завещание, являясь сделкой, носящей строго личный характер, согласно ст. 45 Закона РТ о нотариате не может быть совершено через представителя, даже действующего по доверенности или на основании закона (родителей, опекунов и т. д.).
Н. И. Бондарева и Э. Б. Эйдинова считают, что «Наследство — это имущество, имущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются со смертью гражданина» . «Под наследством или наследственным имуществом (наследственной массой) понимается совокупность принадлежащих умершему (наследодателю) имущественных прав и обязанностей, переходящих после его смерти к наследнику. Имущественные права (право собственности, право требования и пр.) образуют наследственный актив. Долги наследодателя также переходят к наследнику и образуют наследственный пассив» . Таким образом, здесь однозначно утверждается, что наследнику переходят права и обязанности умершего.
Международное наследственное право и его основные проблемы
Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги — контроль • Ценные бумаги — оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством
Бытовые услуги • Телекоммуникационные компании • Доставка готовых блюд • Организация и проведение праздников • Ремонт мобильных устройств • Ателье швейные • Химчистки одежды • Сервисные центры • Фотоуслуги • Праздничные агентства
18. В большинстве стран мира коллизионные вопросы наследственной правоспособности и дееспособности является общей цивілістичною категорией и подчинены личном устава. В целом, здесь сложилось два основных подхода к определению права, применяется: привязка к праву страны, гражданином которой был наследодатель (lexpatriae), и привязка к праву страны, в которой наследодатель имел последнее [постоянное] место жительства (lex domicilii).
Как известно, современные законодательства стран мира в коллизионных вопросах личного статуса отдают предпочтение критерию места жительства. Принцип гражданства воспринят преимущественно более древними нормативными актами стран континентального права. Соответствие этого коллизионного критерия современным условиям международного общения является дискуссионным вопросом. В частности отмечается, что гражданство как таковое не приводит к связи наследодателя с системой собственности определенного государства, не является тем фактором иностранного элемента, который ведет к взаимодействию правовых систем, следовательно правило постоянного места жительства наследодателя является более обоснованным (см.: Степанюк А. А. Коллизии наследования в международном частном праве. — Харьков, 2004. — С. 54). Впрочем, в вопросах наследования многими странами (см. ниже) исторически воспринят именно критерий гражданства, что обусловлено стремлением защитить интересы собственных граждан.
Нормы регулирующие отношения наследственного правопреемства присутствуют в национальном законодательства каждого государства. При этом рассматриваемый институт в доктрине гражданского права признается одной из наиболее консервативных сфер правового регулирования, поскольку в целом, еще с древнейший пор, цивилистической доктрине известно две основные формы наследования – по закону и по завещанию, призванные защитить имущественные и личные неимущественные интересы наследников и наследодателя.
Безусловно, столь долгое историческое развитие и распространенность на все правовые системы современности свидетельствуют о бесусловной важности института наследования не только для защиты интересов отдельных лиц, но и для обеспечения режима законности и правопорядка на уровне общества в целом.
- Форвардные и фьючерсные контракты как биржевые сделки
- Легализация объектов авторского права в России и США
- Проблемы осуществления корпоративных прав участником, состоящим в браке
- Проблемы раздела супругами долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
- Краудфандинг как инструмент привлечения инвестиций: вопросы правового регулирования
- Требования к оформлению статьи
- Научные мероприятия студенческого научного общества на 2019 год
- Архив новостей
- Трансформация национальной социально-экономической системы России: Материалы I Международной научно-практической конференции
- Определенность и неопределенность права как парные категории: проблемы теории и практики: Материалы XII международной научно-практической конференции. В 3‑х частях
- Декабрь 2019 (1)
- Ноябрь 2019 (2)
- Октябрь 2019 (50)
- Декабрь 2018 (33)
- Апрель 2018 (23)
- Март 2018 (34)
- Ноябрь 2017 (23)
- Сентябрь 2017 (20)
- Июнь 2017 (1)
- Май 2017 (27)
- Апрель 2017 (1)
- Март 2017 (2)
В некоторых же странах допускается составление завещания в так называемой олографической форме, т.е. завещание пишется наследодателем собственноручно, и не требуется, чтобы оно было удостоверено.
По законам одних государств нельзя в завещании ограничить права какой-либо категории наследников. В других же странах в завещании может быть установлен ряд условий наследникам для получения наследства.
Хотя завещание по своему характеру и является гражданско-правовой сделкой, к нему не могут быть применены общие коллизионные принципы, касающиеся сделок.
Наследование – важнейший производный способ приобретения права собственности, признаваемый в большинстве стран мира.
К наследованию в РФ могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства (днём открытия наследства является день смерти гражданина), а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация (наследование выморочного имущества).
В Российской Федерации иностранцам в сфере наследственного права даются права наравне с правами гражданам РФ.
Так, иностранные граждане имеют право в соответствии с законодательством Российской Федерации наследовать и завещать имущество, значит, они могут быть и наследниками на одинаковых основаниях с российскими гражданами.
Так, если в Российской Федерации откроется наследство после смерти российского гражданина, и в круг его наследников входит иностранец, то он тоже является наследником, причем на равных основаниях с российским гражданином. О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ.
Следует заметить, что в отношении наследования иностранцами в Российской Федерации никаких ограничений не введено; им даётся в области наследования национальный режим независимо от того, живут они в Российской Федерации или нет.
Предоставляя иностранцам, национальный режим в области наследования, наше право не устанавливает условия о взаимности — именно из этого принципа исходят и договоры о правовой помощи, предусматривающие, что граждане одной страны в отношении наследования полностью приравниваются к гражданам другой страны. В этих договорах идет речь о признании за иностранцами способности наследовать по закону и по завещанию наряду с собственными гражданами, переходе наследственного имущества к наследникам-иностранцам на таких же условиях, что и к собственным гражданам; в отношении способности к составлению и отмене завещания на имущество, находящееся на территории этой страны.
В Российской Федерации признается завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариально. Форма такого завещания или акта его отмены, согласно п. 2 ст. 1224
ГК РФ определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта.
Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права.
К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация (наследование выморочного имущества).
Два основных принципа наследственного права – свобода завещания и охрана интересов семьи.
Значение каждого из этих принципов периодически меняется в пределах даже одного национального законодательства, а в правовых системах разных стран место этих принципов весьма различается.
Главной тенденцией развития наследственного права можно считать значительное расширение круга наследников по закону.
До принятия ч. 3 Гражданского кодекса РФ страна жила по нормам 1964 г.
Частная собственность в то время попиралась, личная собственность граждан была существенно ограничена, как и число людей, которые могли считаться наследниками.
По договору с Польшей правовые отношения в области наследования движимого имущества регулируются законодательством той стороны, гражданином которой был наследодатель в момент смерти.
Правовые отношения в области наследования недвижимого имущества регулируются законодательством стороны, на территории которой находится это имущество.
Вопрос о том, какое наследственное имущество следует считать движимым, а какое недвижимым, решается в соответствии с законодательством стороны, на территории которой находится имущество (ст.
Международно-правовое регулирование
- 6.2. Коллизионные вопросы права собственности
- 1. Общие вопросы применения коллизионного метода правового регулирования
- § 1. Общие вопросы коллизионного регулирования деликтных обязательств в МЧП
- Е. А. Гречушкина. Наследование и завещание, часто задаваемые вопросы, образцы документов, 2008
- § 300. Способы наследования (основания наследования)
- Глава 11. Коллизионные нормы
- Глава 2. УНИФИКАЦИЯ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ
- § 3. Структура коллизионных норм
- § 1. Коллизионные нормы
- Глава 12. Действие и толкование коллизионной нормы
- § 2. Функции коллизионных норм
- Тема 3 КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
- § 1. Понятие коллизионной нормы
- 3.3. Применение коллизионных норм
Документ из архива «Наследование в международном частном праве», который расположен в категории «рефераты». Всё это находится в предмете «государство и право» из раздела «Студенческие работы», которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе «рефераты, доклады и презентации», в предмете «государство и право» в общих файлах.